發(fā)布日期:2016-08-24
圖片來源:《自然》 一項針對3.9萬專利申請書的分析顯示,在美國最高法院決定收緊申請限制后,個體化用藥相關(guān)專利遭拒絕力度上升。 近日,研究人員在加州斯坦福召開的知識產(chǎn)權(quán)會議上公布了相關(guān)數(shù)據(jù),并提到了包含個體化用藥專利在內(nèi)的8個類別的專利申請。研究人員表示,在2012年該國最高法院作出一項重要決定后,美國專利與商標局(USPTO)駁回這些專利的可能性提高了近4倍,并且其中不到一半的專利申請有可能克服這些駁回重新申請。 “政府行為的這些變化是絕對的打擊。”密歇根大學法學院知識產(chǎn)權(quán)專家Nicholson Price說,“這些數(shù)據(jù)清晰地說明專利局已經(jīng)改變了做法。” 在過去10多年里,最高法院使用一連串的專利案例澄清了USPTO應(yīng)當仔細考慮哪些方面的可專利性。例如,根據(jù)《美國專利法》101條,自然現(xiàn)象和抽象概念不能獲得專利。而且,法院還嘗試區(qū)分這些類別和真正發(fā)明。 其中,兩個最高法院判例直指生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。2012年的“梅奧協(xié)作服務(wù)公司訴普羅米修斯實驗室”案和2013年的“美國分子病理學會訴美國專利商標局”案。在前者中,針對醫(yī)療診斷方法的權(quán)利要求被裁決為不可獲專利的客體,因為這被視為陳述觀察自然現(xiàn)象的方法。在后者中,美國最高法院僅提及了合成生成的DNA的組合物權(quán)利要求,并判定基因及其編碼信息是自然產(chǎn)物。 由于這些判例,許多律師預(yù)計,針對個體化用藥的專利可能將難以申請,而這將損害該領(lǐng)域的創(chuàng)新。 于是,丹佛大學法學學者Bernard Chao決定找出影響有多大。他發(fā)現(xiàn),去年,參照101條,22.5%的專利局審查決定書是駁回申請,“梅奧案”之前的2011年駁回比例僅有5.5%。而且,駁回很難被推翻:“梅奧案”之前,70.7%的因101條而被駁回的申請成功申訴,而“梅奧案”后,比例下降到29.7%。但Chao還指出,個體化用藥專利應(yīng)當被支持,“個性化醫(yī)療是我們認為應(yīng)受鼓勵專利的典范”。 據(jù)悉,101條指出,可獲專利或具有“可專利性”客體的定義為“任何新且實用的方法、機器、制造品或組合物”。這4個類別在歷史上被美國法院廣泛應(yīng)用于“包括太陽底下由人類制造的一切事物”。 http://www.nature.com/news/us-personalized-medicine-industry-takes-hit-from-supreme-court-1.20436
來源:中國科學報